《法律之門(mén)》是美國(guó)各大學(xué)法學(xué)院比較通用的一本法律教科書(shū)。也可以看作是一部英美法的微型百科全書(shū)。
《法律之門(mén)》(第8版)旨在展示美國(guó)的法律過(guò)程,不只通過(guò)描述,而且通過(guò)讓讀者置身于你來(lái)我往的爭(zhēng)辯之中,而強(qiáng)調(diào)法律講論的重要意義,則只在部分意義上是規(guī)則的一種功能。《法律之門(mén)》的資料安排意在讓每一觀點(diǎn)都能與其他觀點(diǎn)相比對(duì)。每一文章和案例都提供了探索人的緊張關(guān)系的機(jī)會(huì)。正是以這種教學(xué)法,《法律之門(mén)》模擬了美國(guó)法律過(guò)程的實(shí)際運(yùn)作,打開(kāi)了進(jìn)入法律和社會(huì)的大門(mén)。《法律之門(mén)》所提供的法律規(guī)則、原則和案例,都是社會(huì)科學(xué)、歷史和文學(xué)等知識(shí)語(yǔ)境中的論辯和討論素材。
《法律之門(mén)》是一本不同凡響的書(shū),它不是在本書(shū)的主題上故作“權(quán)威定論”,而是提出許多開(kāi)放性的話題留待進(jìn)一步討論。《法律之門(mén)》不是用線性貫穿的方式寫(xiě)成的,而是提出一系列觀點(diǎn),每一觀點(diǎn)都可作為討論的開(kāi)端,并導(dǎo)出其他的閱讀材料。
《法律之門(mén)》意在鼓勵(lì)讀者獨(dú)立思考。為此,閱讀材料及其編排都是啟發(fā)式的,它們批判已被接受的思想,提出有關(guān)價(jià)值的問(wèn)題,使人窺見(jiàn)法律體系日常運(yùn)作和歷史發(fā)展中的艱難選擇。某位學(xué)者或某個(gè)案例的論斷與另一位學(xué)者或另一個(gè)案例所持的不同論斷相并列,使本書(shū)讀起來(lái)像一次多層面的對(duì)話,而不是一種傳統(tǒng)教科書(shū)式的獨(dú)白。每一選材都是討論的一部分。
《法律之門(mén)》的編著者將法律視為社會(huì)的一種連續(xù)過(guò)程。法律本身可以用國(guó)家權(quán)威表述,但其含義和內(nèi)容卻像政治、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)力量一樣是可變的。任何讀者,如果期望從《法律之門(mén)》獲得具體法律問(wèn)題的法律答案,比如“警察什么時(shí)候可以逮捕我?”或者“某個(gè)產(chǎn)品傷害了我,制造商應(yīng)負(fù)什么責(zé)任?”他可能會(huì)掃興失望,盡管許多選材都涉及這些問(wèn)題和答案。不過(guò),希望通過(guò)《法律之門(mén)》來(lái)理解社會(huì)當(dāng)中法律的性質(zhì)和作用的讀者卻會(huì)如愿以償,因?yàn)檫@是一本研究法律的書(shū),是為了給那些對(duì)法律有總體興趣的人因材施教而設(shè)計(jì)的,他們可能有也可能沒(méi)有直接的法律難題,他們走近法律,卻不一定有從業(yè)意圖。
因此,《法律之門(mén)》不是一本法律教科書(shū),不是一本法律的書(shū),而是一本關(guān)于法律的書(shū)。它的設(shè)計(jì)鼓勵(lì)以多種方法研究法律:政治學(xué)的、社會(huì)學(xué)的、人類(lèi)學(xué)的、歷史學(xué)的、文學(xué)的和哲學(xué)的。所有這些學(xué)科的觀點(diǎn)在本書(shū)之中都有所體現(xiàn)。一些著名學(xué)者親自撰寫(xiě)了一些選題,而許多閱讀材料來(lái)自該領(lǐng)域公認(rèn)的專(zhuān)家,還有一些讀物選自流行的雜志。特定的法律資料包括法庭判決和法律評(píng)論文章。無(wú)論其來(lái)源如何,這些材料的編排總是為了在文化和歷史的廣闊背景下啟發(fā)對(duì)法律的思考和討論。每一法律要點(diǎn)問(wèn)題都被作為運(yùn)作于社會(huì)中的法律過(guò)程的一部分。
1985年入中國(guó)人民公安大學(xué)法律系,1989年本科畢業(yè),獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。
1989—1994年在哈爾濱市警校任教,1994年被評(píng)為講師。
1994—1997年從事律師工作。
1997—1999年就讀于中國(guó)人民公安大學(xué)研究生部,導(dǎo)師樊鳳林、李文燕,1999年獲法學(xué)碩士學(xué)位。
1999年入北京大學(xué)法學(xué)院,師從陳興良教授攻讀刑法學(xué)博士學(xué)位,2002年畢業(yè),獲法學(xué)博士學(xué)位。
2002年7月至中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所工作。
法律是什么?千百年來(lái),盡管人們?cè)诶碚撋蠟榉衫L制了各種令人向往的圖譜,然而實(shí)踐中的法律卻往往不以人的觀念為轉(zhuǎn)移。其實(shí),法律生存于各種力量的撕扯之中,每一種力都承載著現(xiàn)實(shí)的社會(huì)要求,而每一種要求在不同的情景和觀點(diǎn)下都有其應(yīng)被滿足的理由和價(jià)值。讀美國(guó)學(xué)者博西格諾的著作《法律之門(mén)》,可以使我們更加深入地領(lǐng)悟各種關(guān)于法律的困惑。
法律在理論和實(shí)踐上矛盾重重。
“法律即是正義”是西方自然法學(xué)者的重要思想。那么,法律如何實(shí)現(xiàn)正義?概言之,制定法律要體現(xiàn)最大多數(shù)人的利益,實(shí)施法律要貫徹“法律面前人人平等”的原則。然而,在某種程度上,法律體系的存在將基于身份、財(cái)富、權(quán)力乃至性別差異造成的不平等現(xiàn)狀固定化。立法無(wú)法做到“人民公意的表達(dá)”。在簡(jiǎn)單社會(huì)形態(tài)中,人們可以熟知社會(huì)中的大部分法律,但是在今天,人們實(shí)在不太可能知道大部分影響他們生活的法律,就更談不上對(duì)它們的認(rèn)同。正如哈特所言,“現(xiàn)代社會(huì)的實(shí)況無(wú)疑是:一般公民有很大一部分(或許是多數(shù)),對(duì)于法律的結(jié)構(gòu),或其效力判準(zhǔn),根本沒(méi)有概念。他所遵守的許多特定、個(gè)別的法律條文,對(duì)他而言,可能只是籠統(tǒng)的‘法律’一字而已?!保ā灿ⅰ彻兀骸斗傻母拍睢?第二版?,第148頁(yè),許家馨、李冠宜譯,臺(tái)北商周出版社2000年版)于是,立法成為實(shí)現(xiàn)少數(shù)社會(huì)精英分子意愿的過(guò)程。為了使法律對(duì)自己或其所屬的集團(tuán)有利,有權(quán)力的人會(huì)在立法過(guò)程中花費(fèi)大量的金錢(qián)和精力。例如,法律上的稅收制度杠桿并沒(méi)有使收入和財(cái)富趨于平等,事實(shí)恰恰相反,我們看到收入和財(cái)富的不平等呈現(xiàn)加劇趨勢(shì);像企業(yè)偷稅、證券內(nèi)幕交易、合同詐騙、貪污挪用等所謂的“紳士犯罪”,其待遇絕對(duì)不同于像盜竊、搶劫之類(lèi)的窮人犯罪;而在強(qiáng)奸案中,通常是根據(jù)(男性)強(qiáng)奸者的心態(tài)而不是根據(jù)(女性)被害人的心態(tài)來(lái)確定犯罪,這在某種程度上又暴露了法律中的性別偏見(jiàn)。
“法律是一種規(guī)則體系”是法律實(shí)證主義者的典型話語(yǔ)。這意味著法的確定性,而不是正義,成為法的最高價(jià)值。法律實(shí)證主義認(rèn)為:(一)法律由一系列已知的、確定無(wú)疑的規(guī)則構(gòu)成。盡管法律體系中還包括法律概念、法律原則、法律技術(shù)等要素,但是法律規(guī)則確實(shí)是法律的最主要組成部分。(二)確定的規(guī)則使人們對(duì)自己的行為能夠產(chǎn)生合理預(yù)期。(三)法官?gòu)拇_定的規(guī)則中能夠推出具體的法律判決,由此可見(jiàn),法官的判決是可預(yù)見(jiàn)的。然而,在日常的個(gè)案中,我們發(fā)現(xiàn)單從規(guī)則本身去精確預(yù)測(cè)判決結(jié)果的可能性很?。粸榱诉_(dá)成預(yù)測(cè)的目的,我們有必要學(xué)會(huì)審時(shí)度勢(shì)、察言觀色,因?yàn)榉ü賹?duì)圍繞事實(shí)的具體生活情境的反應(yīng)在很大程度上會(huì)左右案件的結(jié)果。法律是一種規(guī)則體系,同時(shí)也是一種意義體系。法律規(guī)則不會(huì)等在那里自動(dòng)地適用于案件,法之所以是“活法”,正是緣于其意義的釋放。法律適用是一個(gè)“法之意義”釋放和加工的過(guò)程。在現(xiàn)代法治國(guó)家,法律意義的釋放主體是法官,無(wú)怪乎霍姆斯說(shuō),法律是“對(duì)法官實(shí)際上將要做什么的預(yù)測(cè)”。如果我們承認(rèn)個(gè)案對(duì)于規(guī)則的特殊性,那么我們也要承認(rèn)法官的個(gè)人價(jià)值立場(chǎng)及見(jiàn)解在其判決形成過(guò)程中的重要性,那些在社會(huì)化過(guò)程中獲得的經(jīng)驗(yàn)(包括“政治的、經(jīng)濟(jì)的和道德的偏見(jiàn)”),是其判斷的入門(mén)??梢哉f(shuō),法官的判決歸根結(jié)底是他整個(gè)生活歷程的產(chǎn)物。(《法律之門(mén)》,第33頁(yè)。以下引自本書(shū)的內(nèi)容只標(biāo)明頁(yè)碼)我們還發(fā)現(xiàn),法官們?cè)谙蛞?guī)則頂禮膜拜的同時(shí),也將既定的規(guī)則開(kāi)膛破肚。與普通人對(duì)規(guī)則的踐踏相比,法官只不過(guò)是讓規(guī)則在莊嚴(yán)的司法過(guò)程中“死”得更為尊嚴(yán)。于是,傳統(tǒng)的司法裁量過(guò)程:“事實(shí)?規(guī)則)判決”,質(zhì)變?yōu)椤笆聦?shí)?態(tài)度)判決”。
二
孟德斯鳩說(shuō),法是一種理性存在。愛(ài)德華·科克說(shuō):理性是法律的生命。在西方哲學(xué)史上,理性主義與法學(xué)有著深厚的歷史淵源,正如《牛津法律大詞典》中的描述:“由于長(zhǎng)期的自然規(guī)律思維的延續(xù),理性已成為法律思想史的重要因素。盡管自然主義法學(xué)派僅將理性特征賦予人類(lèi)理性的自然法,但自然法和實(shí)在法并不是截然分開(kāi)的,人們?cè)谶M(jìn)行現(xiàn)實(shí)立法的過(guò)程中,其立法原則也蘊(yùn)涵著理性,并將它作為自己的評(píng)價(jià)和倫理基礎(chǔ)?!保ā杜=蚍▽W(xué)大詞典》,中譯本,光明日?qǐng)?bào)出版社,1988年版,第751頁(yè)。)然而,日常生活中人們的守法行為與其說(shuō)來(lái)自于法律理性魅力的感召,倒不如說(shuō)有賴于法律背后的暴力支撐;或者,至少我們可以這樣說(shuō),在普通人對(duì)法律的認(rèn)知中,暴力因素是一個(gè)值得人們高度警戒的“雷區(qū)”。盡管法律暴力一向遭受人們的質(zhì)疑,但是沒(méi)有暴力支撐的法律,就好像沒(méi)有武裝的戰(zhàn)士一樣,失去了勝利的保障。法律暴力即使在最常見(jiàn)的司法過(guò)程中也發(fā)揮著作用。審訊過(guò)程好像是一次次文明的對(duì)話,然而,這種“交談”作為法律暴力實(shí)施的前提條件,本身即是暴力的運(yùn)用,它為法律暴力的實(shí)施尋找正當(dāng)合理的理由。我們可以對(duì)法律暴力的受害者表示某種同情,而我們又不得不承認(rèn):恐怖的平衡在某種意義上正是我們所期望和渴求的那種公正。因此,法律暴力“不是對(duì)它力量的頌揚(yáng),而只是不得不予以容忍的一個(gè)因素,一個(gè)難以解說(shuō)的因素?!保∕ichel Foucault? Discipline and Punish? The Birth of the Prison ?New York? Vintage? 1979?? p.9.)
亞里士多德說(shuō),“法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序?!狈梢?guī)則的普遍性、明確性、連續(xù)性的特點(diǎn)在很大程度上限制、對(duì)抗著混亂和無(wú)序?!罢缛藗兯?,社會(huì)生活中的秩序所關(guān)注的是建立人類(lèi)行動(dòng)或行為的模式,而且只有使今天的行為等同于昨天的行為,才能確立起這種模式。如果法律對(duì)頻繁且雜亂的變化不能起制動(dòng)作用的話,那么其結(jié)果便是混亂不堪,因?yàn)闊o(wú)人能夠預(yù)知明天所將出現(xiàn)的信息與事件?!保‥·博登海默:《法理學(xué)——法哲學(xué)及其方法》,鄧正來(lái)譯,華夏出版社,1987年版,第314頁(yè))然而,在現(xiàn)實(shí)中,法律一般是指一種司法體系,而秩序是指一種行政體系、一種國(guó)家的特殊秩序,典型地被看作一種等級(jí)秩序。這種權(quán)威性等級(jí)秩序保障規(guī)則從權(quán)力的頂端逐級(jí)向下貫徹而得以實(shí)施。但是,在很多場(chǎng)合,法律的實(shí)施并非利用這種縱向權(quán)力模式,而是橫向權(quán)力模式,它意味著:一個(gè)人不能在制度上控制其他人。比如,近期在全國(guó)各級(jí)法院中流行的“司法公正,一心為民”的口號(hào),正是橫向權(quán)力模式在法律實(shí)施中的表達(dá)。所以,米歇爾·福柯認(rèn)為,“法律和秩序的調(diào)和,一直是那些人的構(gòu)想,而現(xiàn)在必定還是一個(gè)夢(mèng)想。法律與秩序是不可調(diào)和的,當(dāng)你努力這樣做的時(shí)候,它僅僅表現(xiàn)為這樣一種形式:將法律結(jié)合到國(guó)家的秩序之中?!保ǖ?74頁(yè))
法治常被理解為“法律的統(tǒng)治”,法治政府則是“規(guī)則的政府而非人的政府”。翻開(kāi)法律思想史,關(guān)于法治的定義比比皆是。在對(duì)法治的通常理解中存在一個(gè)前提預(yù)設(shè):法律是自然的。像其他自然規(guī)律一樣,法律是社會(huì)中的固有部分,社會(huì)必須尊重法律的運(yùn)行。然而,這一前提預(yù)設(shè)面臨的難題是:法律不同于其他自然規(guī)律,它要求用人的努力來(lái)維持其存在,而其他自然規(guī)律則不依賴于人而獨(dú)立存在。法律,非人創(chuàng)造則不能誕生,非人實(shí)施則不能運(yùn)行。正如費(fèi)孝通先生所言,“法治的意思并不是說(shuō)法律本身能統(tǒng)治,能維持社會(huì)秩序,而是說(shuō)社會(huì)上任何人的關(guān)系是根據(jù)法律來(lái)維持的。法律還得靠權(quán)力來(lái)支持,還得靠人來(lái)執(zhí)行,法治其實(shí)是‘人依法而治’,并非沒(méi)有人的因素?!保ㄙM(fèi)孝通:《鄉(xiāng)土中國(guó)生育制度》,北京大學(xué)出版社2004年版,第48頁(yè))然而,說(shuō)“法律依賴于人”同樣是有問(wèn)題的。如果法律的存在和運(yùn)行依賴于人,那么人應(yīng)當(dāng)具有創(chuàng)造和操作法律的能力,并且這種能力要先于法律而存在。如果人的本性中具備這種能力,那么法律就沒(méi)有存在的必要。由此可見(jiàn),法律與人的關(guān)系,就如同雞與蛋的關(guān)系一樣存在循環(huán)。
三
對(duì)司法過(guò)程的理論想象無(wú)法掩蓋其所面臨的困境。
司法過(guò)程在理論上是法官“以事實(shí)為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”的裁量過(guò)程。在這一過(guò)程中,法官所經(jīng)歷的步驟是:確定法律事實(shí),尋找法律依據(jù),最后通過(guò)三段論的推理得出結(jié)論。然而,心理學(xué)家所描述的常人的判斷過(guò)程卻并非如此。心理學(xué)家告訴我們,判斷的過(guò)程很少是從前提出發(fā)繼而得出結(jié)論。判斷的起點(diǎn)正與之相反——先形成一個(gè)不確定的結(jié)論;一個(gè)人通常是從這一結(jié)論開(kāi)始,然后努力去發(fā)現(xiàn)能夠得出該結(jié)論的前提。如果他不能如愿以償?shù)陌l(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)恼擖c(diǎn)用以銜接結(jié)論與他認(rèn)為可接受的前提,那么,除非武斷或愚蠢,他將會(huì)摒棄這一結(jié)論而去尋求另一結(jié)論。(第27頁(yè))由此可見(jiàn),結(jié)論(或目標(biāo))在判斷過(guò)程中占據(jù)統(tǒng)治地位。這一點(diǎn)在律師的思維方式中比較明顯。結(jié)論對(duì)律師來(lái)說(shuō)不再是一個(gè)選擇性問(wèn)題。律師為其委托人的利益工作,因而就必須從確保其委托人勝訴的結(jié)論(目標(biāo))出發(fā)來(lái)剪裁、組織案件事實(shí),以便能夠從他所渴求的結(jié)論(目標(biāo))倒推出他認(rèn)為法庭樂(lè)于接受的某個(gè)大前提。既然法官是人,他的思維方式也應(yīng)當(dāng)不會(huì)違背這種常人的思維方式。哈奇遜法官以其切身體驗(yàn)告訴我們:“法官作出決定,的確是通過(guò)感覺(jué)而不是通過(guò)判斷,通過(guò)預(yù)感而不是通過(guò)三段論推理,這種三段論推理只出現(xiàn)在法庭的意見(jiàn)中。”(第29頁(yè))“在感覺(jué)或‘預(yù)感’自己的判決時(shí),法官的行為精確地與律師對(duì)案件的處理相一致,只有這樣一個(gè)例外:律師已經(jīng)在其觀點(diǎn)中預(yù)設(shè)了目標(biāo)——為委托人贏得訴訟——他僅搜尋和考慮那些確保他走在自己所選擇的道路上的預(yù)感,而法官僅負(fù)有漫游著去作出公正判決的使命,他將沿著預(yù)感引導(dǎo)的道路前行,無(wú)論到達(dá)哪里……”(第29頁(yè))法官在司法裁量過(guò)程中所運(yùn)用的法律論證方法,也明顯說(shuō)明了“結(jié)論(目標(biāo))的統(tǒng)治地位”。法律論證的本質(zhì)特征是:一方面,具體的判決發(fā)生在論證之前,另一方面,須對(duì)判決進(jìn)行論證。由此可見(jiàn),實(shí)際的判決過(guò)程似乎應(yīng)當(dāng)是:“確定問(wèn)題→設(shè)定目標(biāo)→尋找選擇方案→評(píng)價(jià)選擇方案→落實(shí)一個(gè)選擇方案”。在整個(gè)過(guò)程中,法官的主要工作是:想象可能的案件判決方案,以便落實(shí)一個(gè)最佳的選擇方案。
司法裁量過(guò)程在理論上是法官運(yùn)用各種法律方法形成案件判決的過(guò)程。本杰明·卡多佐在其《司法過(guò)程的性質(zhì)》一書(shū)中,從分析一個(gè)司法判決得以形成的方法入手,描述了法官在審理案件中選擇、平衡與應(yīng)用各種法律方法以得出判決的整個(gè)過(guò)程。在他看來(lái),司法過(guò)程事實(shí)上就是法官運(yùn)用各種方法對(duì)不同的考慮因素進(jìn)行綜合分析以“釀造”一種奇怪的“化合物”的過(guò)程。為此,他詳細(xì)闡釋了案件的各種裁決方法:邏輯方法,歷史、傳統(tǒng)和社會(huì)學(xué)方法,以及遵循先例(司法過(guò)程中的下意識(shí)因素)。卡多佐的貢獻(xiàn)在于,為現(xiàn)代法律的內(nèi)在矛盾提供了技術(shù)性的解決方案。毫無(wú)疑問(wèn),一位司法技藝嫻熟的法官更容易切中法律問(wèn)題的要害,然而,在司法過(guò)程中,一旦技藝和工藝占了統(tǒng)治地位,就會(huì)導(dǎo)致文牘主義的結(jié)果——對(duì)于所有遭遇這一結(jié)果的人來(lái)說(shuō),這都是一件可悲的事情。正如法國(guó)法理學(xué)家Jacques Ellul所言:司法要素(主要指組織機(jī)構(gòu))已不再承擔(dān)尋求正義或者以任何方式創(chuàng)制法律的責(zé)任,它承擔(dān)適用法律的責(zé)任。這種作用能夠純粹是機(jī)械的,它不需要哲人或者有正義感的人,它所要的是一位優(yōu)秀的技師,他明了技術(shù)原理、揭示規(guī)則、法律術(shù)語(yǔ),以及推演結(jié)論和發(fā)現(xiàn)答案的方法。但是法律人有著某種顧慮,他們無(wú)法做到從法律之中完全剔除正義而又不使良知感受痛楚。(第53頁(yè))正義感對(duì)法律人來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,“法官的良心是社會(huì)正義的最終保障”(西方法諺)。在司法裁量過(guò)程中,正義感促使法官對(duì)所有相關(guān)的材料都必須審慎地進(jìn)行整理、篩選和檢視,也許這一切不足以影響案件的最終判決,但卻迫使法官必須使自己的判決免于任何可能的錯(cuò)誤。所以,柏拉圖主張,一個(gè)好的法官一定不是年輕人,而是年紀(jì)大的人。因?yàn)橹挥心昙o(jì)大的人才懂得正義是怎么回事。(柏拉圖:《理想國(guó)》,第119頁(yè),商務(wù)印書(shū)館1997年版)
抗辯式審判方式在理論上更符合司法的中立性和被動(dòng)性??罐q式過(guò)程的邏輯預(yù)設(shè)是,“真理越辯越明”,在案件雙方都尋求勝利的“對(duì)抗”中,裁判機(jī)關(guān)能夠發(fā)現(xiàn)更多的事實(shí)。然而,在充滿火藥味的庭審中,我們也許會(huì)離真相越來(lái)越遠(yuǎn)。法官所確定的法律事實(shí)是在法定范圍內(nèi)認(rèn)可的并為一些證據(jù)所支持的事實(shí),也就是說(shuō),“法律事實(shí)并不是自然生成的,而是人為造成的……它們是根據(jù)證據(jù)法規(guī)則、法庭規(guī)則、判例匯編傳統(tǒng)、辯護(hù)技巧、法官雄辯能力以及法律教育成規(guī)等諸如此類(lèi)的事物而構(gòu)設(shè)出來(lái)的,總之是社會(huì)的產(chǎn)物?!保ā裁馈晨死5隆ぜ獱柶潱骸兜胤叫灾R(shí):事實(shí)與法律的比較透視》,載梁治平《法律的文化解釋》,三聯(lián)書(shū)店1994年版)那么,證人所提供的證據(jù)是否可信?就證人而言,“陌生的環(huán)境及其伴隨的焦慮和匆忙,證人可能受到的哄騙或威嚇,缺乏足以喚起可以澄清每一難題的那些回憶的提問(wèn),以及交叉詢問(wèn)所造成的混淆……都可能引發(fā)重要的錯(cuò)誤和忽略?!保ǖ?51頁(yè))就律師而言,法庭不是他的主人,他的忠誠(chéng)只針對(duì)他的客戶。盡管法律確實(shí)要求律師盡其官方職責(zé),但這一職責(zé)就是將自己奉獻(xiàn)于客戶。在激烈的庭審對(duì)抗中,律師職業(yè)的道德觀發(fā)生了質(zhì)變:正義在于對(duì)你的友人為善而對(duì)你的敵人為惡(蘇格拉底)。盡管法律不允許律師在法庭上編造謊言,但是不說(shuō)不利于自己當(dāng)事人的話卻是他的義務(wù);盡管律師明知自己的當(dāng)事人有罪,但是他還是要挖地三尺般地去尋找辯護(hù)理由,事實(shí)上,為了實(shí)現(xiàn)每一個(gè)人的辯護(hù)權(quán),為了使律師更愿意承接案件,法律不得不將案件是否有理的問(wèn)題模糊化,也就是說(shuō),“不清楚案件是否在理的,不是律師,而是法律”(第444頁(yè))。英美法學(xué)家經(jīng)常以一種類(lèi)似市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式來(lái)比喻庭審過(guò)程中的證據(jù)確認(rèn)——“在這一過(guò)程中,法官聽(tīng)信誰(shuí)的證據(jù),聽(tīng)信多少,就如同是一位顧客,而訴訟雙方或他們的律師就如同推銷(xiāo)產(chǎn)品的廠家極力要在法庭這個(gè)‘市場(chǎng)’上向其預(yù)期的顧客(法官)推銷(xiāo)他們的產(chǎn)品;這種競(jìng)爭(zhēng)被假定為會(huì)產(chǎn)生最好的結(jié)果?!保ㄌK力:《關(guān)于抗辯制改革》,載于《法治及其本土資源》,中國(guó)政法大學(xué)出版社1996年版)如果事實(shí)的確如此,那么庭審是令人反感的,因?yàn)樗馕吨鴮?duì)人、財(cái)、物等資源的實(shí)際占有將成為左右有利證據(jù)的重要因素。
現(xiàn)代高新技術(shù)正大踏步地向法庭走來(lái),庭審過(guò)程因此而增加了許多高科技因素??茖W(xué)必然使審判過(guò)程做到準(zhǔn)確無(wú)誤嗎?如果是這樣,那么實(shí)驗(yàn)室比法庭更適合于解決社會(huì)糾紛,科學(xué)人士所擁有的特殊技術(shù)使他們比法官更有資格評(píng)價(jià)事實(shí)、意圖或動(dòng)機(jī)之類(lèi)的法律問(wèn)題,由此證明自動(dòng)售貨機(jī)式的糾紛解決方法是可行的。然而,捫心自問(wèn),我們是否真的愿意廢棄法官、法院,而代之以科學(xué)技術(shù)的診斷來(lái)處理社會(huì)問(wèn)題?“公眾本能地期待司法運(yùn)作不僅僅是為了引出真相和適用法律,而且還要滿足社會(huì)和共同體其他的價(jià)值?!保ǖ?05頁(yè))在接受科學(xué)技術(shù)的診斷時(shí),人便失去了他的主體性,這意味著他不得不承受科學(xué)技術(shù)對(duì)其意志及其他隱秘的侵犯?!懊恳患夹g(shù)都磨蝕了人的尊嚴(yán),它所導(dǎo)致的不尊嚴(yán)即使未成為流行病,至少也成為了傳染病?!保ǖ?05頁(yè))盡管我們傳統(tǒng)的司法模式存在著許多不盡人意的地方,但在其前行的每一步都沒(méi)有將對(duì)人的尊嚴(yán)的忽視視為理所當(dāng)然之事。然而,畢竟,尊嚴(yán)與真相的天平如何傾斜,終歸要有賴于一個(gè)社會(huì)是選擇效率還是選擇自由。